16. Частное и публичное право
Весьма актуальным для жизни современного российского
общества является деление системы права на отрасли
частного права и публичного. Еще в Древнем Риме
различалось право частное ("jus privatum") и
право публичное ("jus publicum"). Такое
разграничение связывается с именем древнеримского юриста
Ульпиана (170-228 гг.), который обосновал его
впервые. Он высказал мнение, что публичное право есть
то, которое относится к положению Римского государства,
тогда как частное относится к пользе отдельных лиц. То
есть предметом публичного права является сфера публичных
интересов (интересов общества, государства в целом),
а предметом частного права - сфера частных дел и
интересов.
Разделению права на
частное и публичное уделяли внимание Монтескье ("О
духе законов"), Гоббс, Гегель, российские правоведы
Д.Д. Гримм, К.Д. Кавелин, Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер,
П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, Г.Ф. Шершеневич.
В современной
отечественной юридической литературе к отраслям
публичного права относят государственное,
административное, финансовое, уголовное, отрасли
процессуального права, к отраслям частного права -
гражданское, трудовое, семейное, а также такие
комплексные отрасли, как торговое, кооперативное,
предпринимательское, банковское и др.
Советская правовая
доктрина отвергала концепцию частного права как
несовместимую с природой социалистического строя. В
связи с подготовкой первого советского Гражданского
кодекса Ленин в 1922 г. выразил свою позицию следующим
образом: "Мы ничего "частного" не признаем, для нас все
в области хозяйства есть публично-правовое, а не
частное". Исходно такая позиция обусловлена тоталитарной
природой социалистического государства,
огосударствлением общественной и частной жизни,
отсутствием частной собственности и свободы частного
предпринимательства. Таким образом, нужно заметить, что
в России накоплен опыт регулирования социальной сферы
публично-правовыми методами, для которых характерны
юридическая централизация (регулирование "по
вертикали", из единого центра - государства) и
императивность, не оставляющая места усмотрению
субъектов.
Напротив, сфера частного
права предполагает децентрализацию юридического
регулирования (когда юридически значимые решения
принимаются участниками гражданского оборота
самостоятельно) и диспозитивность (свободу выбора
юридических решений).
Таким образом, основной
смысл различения частного и публичного права состоит в
установлении пределов вторжения государства в сферу
имущественных и иных интересов индивидов и их
объединений. Государство в этой сфере должно выступать
лишь в роли арбитра и надежного защитника прав и
законных интересов участников гражданского оборота.
В настоящее время в
России происходит становление рыночной экономики, и
законодательно закреплена частная собственность, в связи
с чем развитию частного права придается большое
значение. В декабре 1991 г. распоряжением Президента РФ
создан Исследовательский центр частного права. Принят
новый Гражданский кодекс Российской Федерации,
содержание которого пронизано идеями частного права.
При всей важности и
принципиальности деления права на частное и публичное,
критерии такого деления неоднозначны, а границы
достаточно условны и размыты. Российский цивилист Михаил
Михайлович Агарков (1890-1947 гг.) отмечал, что
могут возникать комбинации публично-правового и
частно-правового элементов, смешанные публично-правовые
и частно-правовые институты. М.М. Агарков подчеркивал,
что публичное право есть область власти и подчинения,
частное (гражданское) - область свободы и частной
инициативы. Иногда критерием отнесения отношений к
публично-правовым полагают участие в них в качестве
одной из сторон государства. Однако как государство в
целом, так и его органы, могут выступать в качестве
юридических лиц участниками частно-правовых отношений. |