62. Современное правопонимание: основные концепции
Проф. О.Э. Лейст подчеркивает наличие трех основных
концепций права: нормативной, социологической и
нравственной (естественно-правовой).
С точки зрения нормативной концепции право есть
содержащаяся в текстах законов и подзаконных актов
система норм, установленных и охраняемых от нарушений
государственной властью.
Социологическая концепция права, по мнению Лейста,
основана на понимании права как "порядка общественных
отношений в действиях и поведении людей". То есть в
социологической концепции акцент переносится с
содержания юридических правил на практику их действия,
их практическую реализацию.
С позиций
нравственной школы право рассматривается как форма
общественного сознания. Слова закона остаются на бумаге,
если они не вошли в сознание и не усвоены им. Закон не
может воздействовать на общество иначе как через
сознание (массовое правосознание, официальное правосознание). Поэтому право (в соответствии с данной концепцией) - не тексты закона, а содержащаяся в общественном
сознании система понятий об общеобязательных нормах,
правах, обязанностях, запретах, условиях их
возникновения и реализации, порядке и формах защиты.
Надо заметить, что каждое из правопонимании имеет свои
основания, выражая ту или иную реальную сторону права, и
поэтому они имеют право на одновременное существование.
Так, нравственное видение права важно и для правового
воспитания, и для развития действующего права. Без
нормативного понимания права практически недостижимы
определенность и стабильность правовых отношении,
законность в деятельности государственных органов и
должностных лиц. Наконец, лишь через социологическое
понимание право обретает конкретность и практическое
осуществление, без него оно остается декларацией,
системой текстов или моральных пожеланий. При этом
каждое из правопониманий выступает как необходимый
противовес другому. Проф. О.Э. Лейст замечает, что "быть
может, польза и социальное назначение каждой из
концепций в том и состоит, чтобы через критику уязвимых
сторон других концепций высветить негативные свойства и
опасные тенденции самого права".
Проф. В.А. Туманов
также выделяет три типа правопонимания. Он отмечает, что
достаточно условно основные направления и школы могут
быть разбиты на три вида (или группы) в зависимости от
того, что является для них исходным в подходе к праву и
что соответственно влияет на понимание права.
Для школ,
относящихся к первому типу правопонимания, исходным
является то положение, что "человек есть мера всех
вещей", а право является (или должно быть) отражением разумных, правильных идей, свойств, интересов и
представлений человека. К этому направлению (которое объединяют под названием "философия права") относится концепция естественного права.
Для второй группы исходным началом является государство.
Право для этих школ - продукт государственной воли,
суверенной власти, которая таким образом устанавливает
необходимый и обязательный порядок отношений в обществе.
Это так называемая позитивистская юриспруденция, которая
в лице своих наиболее крайних школ требует принимать
действующее право таковым, как оно есть, а не должно
быть, то есть право отождествляется с писаным законом.
Третья группа школ
отталкивается от понятий общества, реальной жизни. Для
них более важным, чем "право в книгах", представляется
"право в жизни", то есть практика правового
регулирования. Эти школы относят себя к "социологии
права" (или "социологической
юриспруденции"), и их
представители уделяют особое внимание конкретным
правовым отношениям, массовому правосознанию и т. п.
Проф. В.А. Туманов замечает, что в настоящее время можно
говорить об известной интеграции этих направлений: их
сближает общее признание основных принципов правовой
государственности. Хотя в прошлом взаимоотношения этих
направлений носили характер противоборства. Так,
позитивистская доктрина, к примеру, формировалась как
отрицание естественного права - важнейшего понятия
философии права.
Проф. B.C. Нерсесянц
кладет в основу типологии правопонимания момент
различения или отождествления права и закона и на этой
основе проводит принципиальное различие между двумя
противоположными типами правопонимания: юридическим (от "ius" - право) и легистским (от "lex" -закон). При этом он подчеркивает, что для легистского
подхода вопроса "что такое право?" практически не
существует: право для него - это уже официально данное,
действующее, позитивное право. У легизма есть лишь
трудности с определением (дефиницией) того, что уже есть
и известно как право. То есть легистским Нерсесянц
называет такой подход к пониманию права, при котором
отождествляются право и писаный закон.
Юридический тип
правопонимания охватывает различные прежние и
современные философско-правовые концепции понятия права,
основанные на различении права и закона. При этом
естественно-правовая концепция -лишь частный случай (исторически наиболее распространенный, но не единственный) юридического типа правопонимания, подобно тому, с
его точки зрения, как различение естественного права и
позитивного права - тоже лишь одна из многих возможных
версий различения права и закона.
Итак, анализ изложенных подходов к пониманию права
позволяет сделать вывод, что в основном существует три
таких подхода и каждый из них имеет право на
существование, обладая собственным основанием. К таким
основаниям относятся следующие положения:
а) закон
(официальные формы выражения права) может быть неправовым, ибо объективно существует
определяющая его содержание социальная основа -
"естественное право", от принципов которого закон может
отклоняться. То, что называют "естественным правом",
правом в собственном смысле не является, но позволяет
определить, правовую или неправовую природу имеет тот
или иной закон;
б) права
не может быть вне определенных форм его внешнего
выражения - "закона" (официальных форм выражения права), поэтому правом может считаться только единство правового
содержания (правил, соответствующих природе
права) и форм его
объективирования, внешнего выражения и закрепления.
Другими словами, право есть правовой закон;
в) между
писаным правом (законом) и его практическим
воплощением в вариантах фактического поведения лежит
целый пласт опосредующих звеньев в виде различных
правовых и неправовых (в частности, психологических) механизмов, что и дает социологической
юриспруденции основание различать "право в книгах" и
"право в жизни". |